вівторок, 28 серпня 2018 р.

Семейный адвокат о самых распространенных причинах разводов в молодых семьях


Семейный адвокат о самых распостраненных причинах разводов в молодых семьях.
Работая с клиентами в семейных делах два десятилетия, поневоле становишься свидетелем отношений в семье и понимаешь, насколько  быстро в наше время появляются новые мотивы, которые приводят к расторжению брака.
Клиенты часто просят меня указать в иске о расторжении брака банальную фразу «несовместимость характеров» или словосочетание «утратили друг к другу чувство любви и уважения». Как можно за первый год брака утратить даже уважение? К каким вопросам не прибегаешь, но других причин для развода клиенты объяснить не могут.
Киев – это мегаполис, в котором современные молодые люди мечтают быстро и относительно комфортно достигнуть успеха, ведь скорость современной жизни увеличилась в разы  по сравнению с 2000-ми.

Однако по статистике сейчас каждая третья молодая семья распадается в срок от 1-го до 3-х лет. Мои личные наблюдения о причинах разводов сводятся к следующим.
1.     Первая причина – ранний брак, основанный на сексуальной близости, в которой молодые семьи ищут комфорт и находя, принимают  за основу отношений. Часто такие пары не успевают даже понять друг друга, не говоря уже о сходстве жизненных интересов, без которых семью построить  не возможно
2.     Жилищные проблемы. Молодая семья проживает вместе с родителями, а иногда еще и с бабушками и дедушками. Три поколения в одной квартире и постоянные советы, как правильно жить не дают молодоженам отстоять свои взгляды на семейную жизнь. Такой брак обречен после нескольких семейных конфликтов.
3.     Супружеские измены. В браках изменяют оба партнера, хотя по статистике мужчины - чаще. Причинами измен являются неспособность к моногамным отношениям, ответная реакция на измены супруга (супруги), попытка поднять свою самооценку, неудовлетворенность в браке – супругам в браке скучно.
4.     Наркомания, алкоголизм или игровая зависимость супруга. Для алкоголика (наркомана) семья заменяется «друзьями по алкогольным интересам». По моему убеждению, лечить человека, которому его зависимость важнее собственного ребенка, является бесполезным занятием. Как правило, пьющий супруг  в 100% случаях приведет к разорению семьи. Тоже касается и тяги к азартным играм, которая приведет к долгам и разрушению семьи. 
5.     Разница в личностном росте супругов. Быстрая смена профессий или  занятий  в разных сферах деятельности, создаёт различия между супругами в личностном развитии и росте. Если в семье,  реализуется один из супругов, то второй, как правило, со временем становится неинтересным,  так как горизонты уже разные.
6.     Различия в доходах супругов.  Денежные вопросы очень быстро  портят любые, даже самые замечательные отношения в семье. Женщины нетерпимы к ситуации, если муж вообще не работает и не хочет рабо тать. Данный вопрос обостряется в разы с появлением в семье ребенка, которого женщина содержит сама или содержат ее родители.
7.     Обесценивание партнера. Уверенность в том, что  «я достоин/я достойна лучшего!» Обесценивание того, что пары имеют вызвано убежденностью одного из супругов, что партнер, вступивший в брак, должен удовлетворять все его мечты и  желания – итог несбывшиеся надежды, разрушенные иллюзии и охлаждение супругов.
8.     Интернет-игры, социальные сети + сериалы. Супруги могут «пропадать» в играх, интернете, сообществах, и конечно в сериалах. Там легче стать «героем», чувствовать себя «значимым». У многих такое увлечение быстро перерастает в зависимость



Вот составляя иски о расторжении браков,  и понимаешь, что одной причины для расторжения брака не существует. Решение подать на развод вызвано сразу несколькими претензиями супругов друг к другу, обидами за разбитые мечты, неудовлетворенность финансовым положением, а не стандартным словосочетанием «не сошлись характерами».
На личном приеме, я даю своим клиентам список из вопросов, ответы на которые и ложатся в основу будущего искового заявления, понимая, что у супругов нет сомнений в необходимости сохранить семью.

Адвокат Елена Черная - юридическая консультация "Адвокат Киев"

суботу, 10 січня 2015 р.

Новый налог на недвижимостьв Украине 2015 года - консультирует адвокат Елена Черная

Кто платит налог на недвижимость в 2015 году


Физические и юридические лица, в собственности которых находятся объекты жилой и нежилой недвижимости  (-жилые дома, предназначенныe для постоянного проживания, жилые дома усадебного типа;  - пристройки к жилым домам;   - квартиры;   - коттеджи; - комнаты в многосемейных или коммунальных квартирах; -дачные и садовые дома) являются плательщиками нового налога на недвижимость, который вступил в действие с 2015 года.





Объекты, которые не облагаются налогом на недвижимость



Квартиры  не превышающие площадь в 60 кв. м; 
Жилые дома площадью менее  120 кв. м;
Жилая недвижимость,  которая принадлежит  детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям-инвалидам, которые воспитываются одинокими матерями (родителями), но только за один объект;
Здания  детских домов семейного типа;
Общежития; 

Жилая недвижимость непригодная для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, 
Жилая и нежилая недвижимость, находящееся в собственности общественных организаций инвалидов и их предприятий;
Нежилая недвижимость - МАФЫ и лотки на рынках, которые используют субъекты малого и бизнеса в хозяйственной деятельности;
здания промышленности, сооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей, предназначенные для использования непосредственно в сельскохозяйственной деятельности.



Ставка налога на недвижимость в 2015 году  


Ставка налога за 1 кв. м общей площади объектов жилой и нежилой недвижимости для физических и юридических лиц устанавливается в размере, не превышающем 2% минимальной заработной платы в год, что составляет  на 1 января 2015 года   24,36 гривен , т.е. 2% от  1218 гривен минимальной заработной платы.
Местные советы вправе увеличивать предельную границу жилой недвижимости, на которую уменьшается база налогообложения или определять льготы по налогу с жилой недвижимости для физических лиц в зависимости от уровня доходов.


Особенности льготного налогообложения  недвижимости


Согласно разъяснениям налоговых органов, льгота применяется к объектам недвижимости физического лица — налогоплательщика таким образом:

Для квартиры или квартир, вне зависимости от их количества - только 60 кв.м;

Для жилого дома или домов - только 120 кв.м. 

В случае одновременного пребывания в собственности налогоплательщика различных типов объектов жилой недвижимости Имеется в виду и квартиры и дома) база налогообложения уменьшается на 180 кв. м.

Например, если гражданин является собственником квартиры площадью 150 кв.м., то он имеет право применить льготу 150 кв.м. - 60 кв.м. = объект налогооблажения равен 90 кв.м. или собственником дома 280 кв.м., то 280 кв.м. -  120 кв.м. = 160 кв.м.

Если он собственник квартиры в 150 кв.м. и жилого дома 280 кв.м., то 430 кв.м. - 180 кв.м. = 250 кв.м. 

Если физическое лицо собственник нескольких квартир, то льгота применяется только к одному объекту, например квартиры общей площадью - 35 кв.м., 50 кв.м., 75 кв.м. = 35+50+75 = 160 - 60 = 100 кв.м.




Льготы не распространяются

Льготы не распространяются  на объекты недвижимости, которые сдаются в аренду, лизинг или используются в предпринимательской деятельности либо, если площадь объекта недвижимости превышает пятикратный размер необлагаемый площади, утвержденной местными советами. 
 





Особенности налогооблажения общей совместной собственности 



Если объект недвижимости не поделен в натуре, то плательщиком является один из сособственников.  Если в правоустанвливающем документе указаны, например два, то налог платится каждым. Возьмем квартиру в собственности супругов общей площадью 150 кв.м. каждый из супругов обязан заплатить (150 кв.м. : 2 + 75,00 кв.м.  - 60 кв.м. льгота = 15 кв.м.  15 кв.м. х 24,36 максимальная ставка =  365,40 грн для каждого из сособственников.

Сроки уплаты налога на недвижимость



  Плательщики налога-физические лица платят налог на недвижимость на счет органа  местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, согласно налоговому уведомлению, которое будет направлено до 1 июля 2015 года.    
Уплатить налог на недвижимость плательщики обязаны в течение 60 дней со дня получения налогового уведомления.

На 61 день в случае неуплаты суммы, указанной в уведомлении-решении, у налогоплательщика возникнет налоговый долг. 

При наличии налогового долга для обеспечения исполнения налогоплательщиком своиx обязанностей, его имущество попадет в налоговый залог.

Плательщики налога на недвижимость-юридические лица самостоятельно вычисляют сумму налога по состоянию на 1 января 2015 года и до 20 февраля 2015 года подают контролирующим органам по месту нахождения объекта недвижимости декларацию с разбивкой суммы налога равными частями ежеквартально .

По новостройкам декларация юридическими лицами подается в течение 30 календарных дней с момента возникновения права собственности, а налог вычисляется с месяца, в котором возникло право собственности на объект недвижимости.

В случае перехода права собственности на объект налогооблажения в течение календарного года, налог для предыдущего собственника начисляется с 1 го января до месяца, в котором имущество было продано, для нового собственника с месяца, в котором он стал собственником недвижимого имущества .





вівторок, 25 березня 2014 р.

Завещание - как оформить завещание в Украине - консультирет адвокат по наследству Елена Черная

Виды завещаний и порядок их оформления. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.

      Наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам ), которым для фиксации за собой права собственности на имущество наследодателя необходимо осуществить право на наследование, выполнить условия завещания и оформить право на наследство.

     Условия и порядок наследования регулирует ряд гражданско - правовых норм, которые в своей совокупности составляют отдельный гражданско - правовой институт - наследственное право.
     Сегодня Гражданский Кодекс Украины предусматривает два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону. Приоритетное право на наследование конечно же имеют лица, определенные в завещании, то есть лица, назначенные в соответствии с волей завещателя - наследодателя.
     Только в случае отсутствия завещанияпризнания завещания недействительным или отказа от наследства наследника по завещанию право на наследование получают наследники по закону.
     Завещание - это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Право на завещание осуществляется лично физическим лицом с полной гражданской дееспособностью. Такую дееспособность имеют физические лица, достигшее 18 лет и способные своими действиями приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также нести ответственность в случае их невыполнения. Кроме того, полную гражданскую дееспособность приобретают лица в случае регистрации брака до достижения совершеннолетия, лица, достигшие 16 лет, работающие по трудовому договору, несовершеннолетние, записанные отцом или матерью ребенка, лица, достигшие 16 лет и получившие свидетельство о праве на занятие предпринимательской деятельностью.

      Завещание является сделкой и непосредственно связано с личностью завещателя, оно должно быть осуществлено им лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

      
14338.jpg
          Завещатель может назначить своими наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных и родственных отношений.
       Завещатель также может лишить права на наследование кого-либо из наследников без указания на то причин. Однако, он не имеет права лишить прав на наследование тех своих наследников, которые согласно законодательству имеют право на обязательную долю в наследстве. Этими лицами являются: ??малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова ( вдовец) и нетрудоспособные родители, - все они наследуют независимо от содержания завещания половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ


       Содержание завещания составляют распоряжения завещателя относительно его имущества, имущественных прав и обязанностей. Эти распоряжения могут быть сделаны завещателем в любое время.        
        Завещатель самостоятельно определяет объем того, что передается по наследству, он может охватить завещанием права и обязанности, которые ему принадлежат на момент составления завещания, а также те, которые могут ему принадлежать в будущем, завещать все имущество или его часть. При удостоверении завещания от завещателя не требуется представления доказательств, подтверждающих его право на имущество, которое он завещает. Если в завещании будет указано имущество, которого на момент завещания уже не будет, то в этой части завещание будет недействительным. Часть наследства, которая не включена в завещание, наследуется по закону.

ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ


          Завещание составляется в письменной форме и должно быть лично подписано завещателем и удостоверено нотариусом. Однако право на завещанное имущество возникает у лица, на которое составлено завещание, только в случае смерти завещателя. При этом следует иметь в виду, что завещание может быть изменено или отменено завещателем в любое время.     Завещатель также может и имеет право составить новое завещание. Завещание, составленное позднее, отменяет предыдущее завещание полностью или в части, в которой оно ему противоречит.

ПОДНАЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДНИКА

       Составляя завещание завещатель вправе подназначить наследника, т.е. указать в тексте завещания лицо или нескольких лиц, к которым перейдет право на наследование указанного в завещании имущества в случае смерти первого наследника до открытия наследства, непринятия его, отказа от наследства, устранения от наследования, а также в случае отсутствия условий при составлении завещания с условием. В таком случае в завещание записывается условие  "в случае смерти названного мной наследника до открытия наследства или непринятия им наследства или отказа его от наследства или отстранения его от права наследования, НАСЛЕДНИКОМ по указанной выше имуществу я назначаю..." 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ


       Одной из особенностей завещания является право наследодателя на завещательный отказ, т.е. распоряжение завещателя, в соответствии с которым на наследника возлагается обязанность осуществить какое - либо действие в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Упомянутыми лицами, в пользу которых совершаются определенные действия, могут быть как наследники по закону, так и посторонние лица. Право пользования имуществом, полученное по завещательному отказу, является таким, что не отчуждается, не передается и не переходит к наследникам лица, которому предоставлено такое право. Завещательный отказ утратит силу после смерти лица, в пользу которого он совершался.

ЗАВЕЩАНИЕ С УСТАНОВЛЕНИЕМ СЕРВИТУТА


Согласно Гражданскому кодексу Украины завещатель имеет право на заключение завещания с установлением сервитута. Как и завещательный отказ, установление сервитута является обременением наследственной доли наследника по завещанию. Наследодатель вправе установить в завещании сервитут относительно земельного участка, других природных ресурсов или другого недвижимого имущества для удовлетворения потребностей других лиц. Сервитут определяет объем прав относительно пользования лицом чужим имуществом. Сервитут не подлежит отчуждению: его нельзя продать, подарить или обменять. Земельные сервитуты, установленные в завещании, после принятия наследником наследства, в дальнейшем могут также переходить по наследству. Отчуждению они подлежат только вместе с земельным участком.  Сервитут не лишает собственника имущества, Относительно которого он установлен, права владения, пользования и распоряжения этим имуществом вытекает из самой сущности сервитутного права как права на чужую вещь производного по своему характеру от права собственности.
   
1289315944_nasledstvo-01.jpg 

 Личный сервитут устанавливается в интересах конкретного наследника, и только это лицо имеет право пользования им. Личный сервитут не подлежит отчуждению и не переходит после принятия наследства наследникам дальнейшем по наследству. Он прекращается в случае смерти наследника, в пользу которого он был установлен.

ЗАВЕЩАНИЕ С УСЛОВИЕМ


      Так как завещание является личным распоряжением гражданина и в нем выражается его воля, то в соответствии с Гражданским кодексом Украины завещатель имеет право составить завещание с условием, в котором он может обусловить возникновение права на наследование у лица, назначенного в завещании, наличием определенного условия. Условия завещания должны быть направлены в пользу наследников, а не против их интересов. Особенность этого завещания состоит в том, что условие определенное в завещании, должно существовать на время открытия наследства. Лицо, назначенное в завещании, не имеет права требовать признания условия недействительным на том основании, что она не знало о нем, или если наступление этого условия от него не зависело.
        При проверке нотариусом выполнения наследником условия, определенной наследодателем в завещании, нотариусу должны быть предоставлены документы, которые с бесспорностью подтверждают выполнение им этого условия.
        В случае сомнений в подлинности таких документов или их неполноте или в случае непредоставления их наследником, нотариус не вправе оформлять наследственные права и выдавать имя такого наследника свидетельство о праве на наследство по завещанию.

ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ


          Законодательством Украины установлено право супругов составить общее завещание относительно имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности. Таким является имущество, приобретенное супругами во время брака, независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине самостоятельного заработка. Завещание супругов не охватывает всего имущества, а касается только той его части, которая находится в общей совместной собственности супругов, то есть приобретенное супругами в период пребывания в браке и за общие средства. Особенностью указанного вида завещания является то, что в случае смерти одного из супругов, доля в праве общей совместной собственности переходит к другому супругу, который его пережил. При этом, на имущество, указанное в таком завещании, нотариусом налагается запрет отчуждения. И только после смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в завещании.

СЕКРЕТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ


        Еще одной разновидностью завещания является секретное завещание, которое заверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Секретное завещание подается нотариусу лицом, его составившим, в запечатанном конверте. На конверте должна быть личная подпись завещателя. Если подпись на конверте проставлена завещателем не в присутствии нотариуса, завещатель должен лично подтвердить, что подпись на конверте сделана им. О принятии секретного завещания на хранение нотариус по просьбе завещателя может выдать соответствующее свидетельство. В случае смерти завещателя нотариусу подается свидетельство о его смерти, после чего назначается день объявления содержания завещания. Конверт с секретным завещанием открывается нотариусом в присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей, после чего объявляется содержание завещания. Если из текста секретного завещания невозможно определить настоящую волю завещателя по распоряжению имуществом после его смерти, нотариус разъясняет заинтересованным лицам их право на толкование текста завещания. В этом случае наследники толковать волю наследодателя, а не само завещание.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАВЕЩАНИЯ

При составлении завещания наследодатель  может назначить исполнителя завещания, которым может быть физическое лицо с полной гражданской дееспособностью или юридическое лицо. Если в завещании наследодатель отмечает наследниками нескольких лиц, то исполнителем завещания может быть назначен один из них. Кроме того, выполнение завещания может быть возложено на лицо, которое не является наследником по завещанию.
Исполнитель завещания является гарантом воли завещателя, он обеспечивает охрану прав и законных интересов наследников, других заинтересованных лиц, осуществляет управление наследством и т.д. 
Лицо может быть назначено исполнителем завещания лишь с его согласия.
       В том случае, если исполнитель завещания по каким - либо причинам не способен обеспечить выполнение воли наследодателя, наследники могут в судебном порядке устранить такого исполнителя от исполнения завещания.
        В случае, если наследодатель не назначил исполнителя завещания, если лицо, назначенное наследодателем, отказалась от выполнения завещания или было отстранено от его исполнения, наследники имеют право избрать исполнителя из числа наследников или назначить исполнителем завещания другое лицо, которое не входит в круг наследников.
       Когда наследники не могут договориться о том, кто будет исполнять волю наследодателя, то по их требованию исполнитель завещания назначается судом.
        В случаях, когда завещатель не назначил исполнителя завещания или исполнитель отказался от выполнения своих полномочий, или  отстранен от исполнения завещания по инициативе наследников, если этого требуют их интересы исполнитель завещания может быть назначен нотариусом по месту открытия наследства.
       Завещатель может определить в завещании то имущество, которое исполнитель завещания имеет право получить из состава наследства как плату за выполнение своих полномочий. Если размер платы не определен завещателем, он может быть определен по договоренности исполнителя завещания и наследников, а в случае спора - судом.
       Наследникам предоставляется право контролировать действия исполнителя завещания.

ТРЕБОВАНИЯ К УДОСТОВЕРЕНИЮ ЗАВЕЩАНИЯ
       Законодателем предусмотрены определенные требования по составлению и удостоверения завещания. Завещание составляется в письменной форме, с указанием места и времени его составления и должно быть лично подписано завещателем. Если лицо не может лично подписать завещание в связи с болезнью или физическим недостатком, по его поручению завещание в его присутствии подписывает другое лицо. Подпись указанного лица удостоверяется нотариусом с указанием причин, по которым завещание не может быть подписано наследодателем.
        Завещание должно быть удостоверено нотариусом или другими должностными, служебными лицами, имеющими право совершать такие нотариальные действия. К ним относятся должностные или служебные лица органа местного самоуправления, а также главный врач, начальник госпиталя, директор или главный врач дома престарелых и инвалидов, капитан судна, начальник экспедиции, командир воинской части, соединения, учреждения или заведения, начальник места лишения свободы, начальник следственного изолятора. Указанные лица удостоверяют соответствии завещания в отношении граждан, которые находятся на лечении в больницах, других стационарных лечебно - профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов; граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом Украины; граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях; военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно - лечебных учреждениях; военнослужащих и членов их семей, находящихся в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно - учебных заведений, лиц, находящихся в местах лишения свободы, следственном изоляторе.
         При удостоверении завещания вышеупомянутыми должностными лицами (кроме должностных, служебных лиц органов местного самоуправления), а также в случае удостоверения завещания от имени лица, в силу физических недостатков не может сам прочитать завещание, обязательно присутствие не менее двух свидетелей. В других случаях удостоверения завещания при свидетелях происходит по желанию завещателя.
      Свидетелями могут быть лишь лица с полной гражданской дееспособностью. Не могут быть свидетелями: нотариус или другое должностное, служебное лицо, удостоверяющее завещание; наследники по завещанию, члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию, лица, которые не могут прочитать или подписать завещание.
      Свидетели, при которых удостоверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем. В текст завещания заносятся сведения о их личности.
      Нотариус удостоверяет завещание, написанное завещателем собственноручно или с помощью общепринятых технических средств. Возможен вариант, когда нотариус по просьбе лица записывает завещание с его слов собственноручно или с помощью общепринятых технических средств. В этом случае завещание должно быть вслух прочитано завещателем и подписано им, о чем отмечается им перед его подписью.
     Если лицо, желающее заключить завещание, по состоянию здоровья не может явиться в нотариальную контору, оно имеет право пригласить нотариуса домой, где, с учетом требований законодательства о нотариате, будет удостоверено завещание.

ПРИЗНАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

      Завещание, составленное лицом, которое не имело на это права, а также завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы и удостоверения, является ничтожным . По иску заинтересованного лица суд может признать завещание недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не отвечало его воле. Например, составление завещания под влиянием насилия со стороны наследника. Недействительность отдельного распоряжения, содержащегося в завещании, не имеет следствием недействительности другой его части. В случае недействительности завещания наследник, который по этому завещанию был лишен права на наследование, получает право на наследование по закону на общих основаниях.

ТАЙНА ЗАВЕЩАНИЯ

        Нотариус, другое должностное, служебное лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также физические лица, которые подписывают завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения о факте составления завещания, его содержания, отмены или изменения завещания.

понеділок, 17 лютого 2014 р.

ПРИЗНАНИЕ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ В УКРАИНЕ - консультирует адвокат Елена Черная

Признание следки недействительной в Украине - консультации адвоката Черной



       Сделка - распространенный юридический факт, с которым закон связывает возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

       Недействительности сделок посвящен параграф 2 главы 16 раздела IV ГК отдельные нормы о недействительности сделок также содержатся в специальном законодательстве ( в законодательстве о приватизации, Законе от 12 мая 1991 г. N 1023- XII " О защите прав потребителей", Законе от 6 октября 1998 г. N 161- XIV " Об аренде земли " и т.д.) 




        В связи с появлением новых формулировок, подходов и оценочных категорий в новом ГК между ним и специальным законодательством возникают определенные коллизии относительно недействительности сделок, а это  приводит к различному толкованию и применению законодательства в этой сфере.
           Сделка - считается правомерной, если действия сторон  были  направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  Презумпция правомерности сделки закреплена в ст. 204 ГК и может быть опровергнута только нормой закона , которая содержит соответствующий запрет. Так, например, если сделка о залоге недвижимого имущества заключена письменно, но не удостоверена нотариусом, то ее правомерность опровергается ст. 577 ГК. Если лицо составило завещание, но не выделило части наследства тому, кто имеет право на обязательную долю, правомерность завещания частично опровергается соответствующим предписанием ст. 1241 ГК. В случаях, прямо не предусмотренных в законодательстве, презумпция правомерности сделки может быть опровергнута судом.
    Дополняя положение о том, что каждый человек имеет право на защиту своего гражданского права в случае его нарушения  в ст. 16 ГК содержится довольно широкий перечень способов защиты гражданских прав и интересов судом, в частности одним из них является признание сделки недействительной.
images (6).jpg

            Недействительность сделки  возникает из-за того, что действие является похожим на сделку, но по своей сути не соответствует ее характеристикам.  
         Недействительность сделки обусловливается наличием следующих дефектов:
     - незаконность  содержания сделки;
    - несоблюдение  формы;
    -  дефекты субъектного состава ;
   -   дефекты воли - несоответствие воли и волеизъявления.
  
           В судебной практике возникают проблемы с пониманием и определением односторонних сделок . Верховный Суд Украины считает, что к ним можно отнести : выдачу и отмену доверенности, принятие или сохранение сделанной вещи; сообщение одним сособственником другим сособственникам о продаже своей доли в общей собственности; предложение о продаже имущества; публичное обещание вознаграждения за обнаружение потерянной вещи; составления, изменение и отмену завещания, принятие наследства и отказ от него и т.п.
                 По правилам недействительности сделок нельзя признавать документы, которые по своему содержанию не является сделками. Представляется, что к таким документам следует относить, например, решения органов государственной власти; свидетельства (о праве собственности на жилье, о праве на наследство, о приобретении имущества с публичных торгов, государственный акт на земельный участок, ордер и т.д.), решения, записи о регистрации ( регистрация домов, актов гражданского состояния); протоколы общих собраний хозяйственных обществ, решения общего собрания общественных объединений, распоряжения о регистрации по месту жительства физического лица и многие другие документы (акт приема- передачи, товарный чек).
              Также при рассмотрении споров о недействительности сделок нужно разграничивать недействительные и незаключенные сделки, то есть такие, в которых отсутствуют установленные законодательством необходимые условия для их заключения (например, отсутствует согласие относительно всех существенных условий, предусмотренных законодательством: не передано имущество, если в соответствии с законодательством для заключения сделки нужно его передать: не утвержден сделка высшим органом хозяйственного общества, если это предусмотрено в законе или уставе общества: не осуществлена ??государственная регистрация сделки в случае, когда законом это обстоятельство определена как момент его совершения).
          Установив, что сделка является незаключенной, суд на этом основании оставляет иск о признании сделки недействительной без удовлетворения. Последствия недействительности сделки к несостоявшейся сделке не применяются, поскольку требование о признании сделки незаключенной не соответствует способам защиты гражданских прав и интересов, предусмотренных ст. 16 ГК, соответственно, оснований для его удовлетворения нет.
         Однако есть случаи, когда отсутствие хотя бы одного из существенных условий сделки специальным законом определено как основание ее недействительности, в частности ч. 2 ст . 15 Закона " Об аренде земли ". В таких случаях необходимо обосновывать требование о недействительности сделки в соответствии со специальным законом, который применяется к этим правоотношениям.

   Правовые последствия несоответствия  содержания сделки закону.    


         Статья 203 ГК, которая определяет основные критерии действительности сделки, говорит, что содержание сделки не может противоречить этому Кодексу, другим актам гражданского законодательства, а также моральным принципам общества. В судебной практике нередко возникают вопросы, применяется указанное правило к актам другого отраслевого направления, как: трудового, семейного, законодательства о социальном обеспечении. Большинство нормативно - правовых актов, в частности ГК, имеют комплексные положения, содержащие нормы различных отраслей права.
        В соответствии со статьями 203, 204 ГК основания и последствия недействительности сделки могут быть предусмотрены исключительно законами. Однако положения указанных статей необходимо применять с учетом ст . 4 ГК . Исходя из буквального толкования норм статей 4 и 203 ГК , содержание сделки должно соответствовать: ГК ; другим законам Украины, которые принимаются в соответствии с Конституцией Украины и ГК; актам Президента Украины в случаях, установленных Конституцией; постановлениям Кабинета Министров Украины; актам органов государственной власти Украины, органов власти Автономной Республики Крым, которые издаются в случаях и в пределах, установленных Конституцией и Законом.
       Таким образом , учитывая общие принципы гражданского права, сделки не должны противоречить положениям законов, отраслевых законодательных актов и нормативно - правовых актов, принятых в соответствии с Конституцией.
    Согласно ч. 1 ст. 215 ГК несоблюдение сторонами или стороной в момент совершения сделки требований, установленных частями 1 - 3 , 5 , 6 ст. 203 ГК, как правило, влечет признание сделки недействительной.
    Термин "ничтожность сделки", предусмотренный ГК, до принятия Гражданского Кодекса 2004 года не употреблялся. Согласно ч. 2 ст . 215 ГК ничтожная сделка является недействительной по причине несоответствия требованиям законодательства. Такая сделка недействительна с момента ее совершения независимо от того, признал это суд . Что же касается оспариваемой сделки, то она может быть признана недействительным только по решению суда.
    Ничтожные и оспоримые сделки различаются:
     - По степени важности дефектов в составе сделки;
     - Характером прав и интересов, которые нарушены в связи с заключением сделки;
     - Судебным порядком установления недействительности сделки и независимостью установления недействительности сделки от судебного решения;
     - Сроками исковой давности, установленных для обращения в суд по поводу признания сделки недействительной.
    Учитывая ч. 2 ст . 215 ГК основания недействительности сделки, установленные нормами ГК и других законодательных актов, должны иметь императивный характер. Поэтому по таким требованиям недопустимо заключение мировых соглашений как противоречащих законодательству.
    При рассмотрении исков об установлении ничтожности сделки со ссылкой на ст. 203 ГК необходимо учитывать, что эта статья предусматривает общее основание для признания ничтожности сделки и применяется только в том случае, если в ГК нет специального основания ( нормы ) для этого.

  Применение правовых последствий недействительности сделки


        Признание сделки недействительной связано с аннулированием имущественных последствий его совершения и установлением последствий, предусмотренных законом. Поэтому надлежащее решение этого вопроса имеет большое значение не только для участников таких правоотношений, но и для третьих лиц.
   Норма ч. 1 ст . 216 ГК является общей. В частности, согласно ч. 3 ст. 216 ГК она применяется, если законом не установлены особые условия применения последствий недействительности сделки или особые правовые последствия отдельных видов недействительных сделок.
    Согласно статьям 215 и 216 ГК суды вправе с соблюдением правил подсудности рассматривать иски: о признании оспариваемой сделки недействительной и применении последствий ее недействительности; об установлении ничтожности сделки и применении последствий ее недействительности.
      Обратиться с требованием об установлении ничтожности сделки истец вправе, если есть спор о наличии или отсутствии такого факта. Обращение отдельно с таким требованием, без применения последствий недействительности сделки, является правом истца, поэтому в случае предъявления такого факта он подлежит рассмотрению по существу с констатацией в резолютивной части решения факта ничтожности сделки, или отказа в этом.
    Вместе с тем, если истец не заявлял отдельно требование об установлении ничтожности сделки, а ссылается на ее ничтожность при обосновании другого предъявленного требования, суды не ссылаясь на отсутствие решения об установлении ничтожности сделки,  должны дать оценку таким доводам истца в мотивировочной части решение или принять дополнительное решение.
234.jpg  
         
              Относительно положения ч. 2 ст. 215 ГК о том, что судом не требуется признания сделки недействительной, если ее недействительность установлена ??законом, необходимо отметить, что такая потребность может возникнуть в случае, когда: стороны выполнили определенные условия ничтожной сделки, она нотариально удостоверена, она нарушает права третьих лиц, она зарегистрирована в государственных органах и т.п. В таких случаях решение суда, лишь констатирует недействительность сделки, но могут быть определены соответствующие правовые последствия недействительности сделки, например государственные органы обязаны отменить его регистрацию и т.п. .
    Признанные недействительными сделки не создают для сторон тех прав и обязанностей, которые они должны устанавливать, а порождают последствия, предусмотренные законом. И хотя реституция не предусмотрена в ст. 16 ГК как один из способов защиты, однако норма ч. 1 ст . 216 ГК является императивной и суд обеспечивает указанные в ней правовые последствия. Реституцию вполне можно считать отдельным способом защиты гражданских прав, которые нарушаются в связи с недействительностью сделки, поскольку в ст. 16 ГК нет исчерпывающего перечня способов защиты гражданских прав.
         Нужно учитывать, что последствием признания сделки недействительной не может быть ее расторжение. Применении последствий недействительности оспариваемой сделки возможно лишь при наличии решения о признании такой сделки недействительной.
         Может ли суд применять последствия недействительности сделки в случае отсутствия требований об этом в иске?  Очевидно,  да, поскольку в ст. 216 ГК указано, что недействительная сделка не создает юридических последствий, кроме тех, которые связаны с его недействительностью, поэтому для защиты имущественного права, с учетом принципов добросовестности, справедливости и разумности, последствия, определенные в законе, должны применяться независимо от того приведены они в исковом заявлении.
    Считается, что суд по собственной инициативе не может применять такие правовые последствия недействительности сделки:
     - Предусмотренные другими ( специальными ) статьями ГК ( моральный вред и т.п.);
     - Те, которые не были указаны в исковых требованиях и не были исследованы в суде.
       Если невозможно признать частично выполненную оспариваемую сделка недействительной с момента ее заключения, из содержания которой следует, что она может быть прекращена лишь на будущее (например, правоотношения по договорам подряда, оказания услуг и др.). Суд в решении указывает о прекращении такой сделки на будущее.
        Бывают отдельные случаи, когда суды, рассматривая спор и признавая сделки недействительной, не применяли предусмотренные ст. 216 ГК правовые последствия, которые содержались в исковых заявлениях.
              Часть сделки может быть признана недействительной в соответствии со ст . 217 ГК при условии, что сделка состоялась бы и без указанной части и при наличии согласия всех участников сделки ( например, приобретателя по сделке купли-продажи) .
     Также следует обратить внимание на конкуренцию между реституцией и виндикации при признании сделок недействительными.
     В отличие от норм ч. 1 ст . 216 ГК нормы гл. 29 ГК являются специальными. В них закреплены основные способы защиты права собственности, которые могут применяться собственником имущества, в том числе с целью возвращения имущества в натуре, переданного по недействительной сделке (например , виндикация ). Считается, что ст. 330 ГК четко разграничивает случаи, в которых надлежащим способом защиты нарушенного права является признание сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, от случаев, когда заявляется иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Если имущество передано собственником по сделке, который является ничтожным или оспариваемым, то иск о признании сделки недействительной и ( или) о применении последствий недействительности сделки должно предъявляться тогда, когда имущество остается у приобретателя. То есть если имущество можно вернуть путем применения реституции, то эффективным способом защиты будет признание сделки недействительной. Если же приобретатель, который приобрел имущество по недействительной сделке, в дальнейшем отчуждение такое имущество другому лицу, нужно обращаться с виндикационному иску.
         Если после заключения недействительной сделки было заключено еще несколько, то видится правильным признавать недействительными не все сделки, а только первую и заявлять иск об истребовании имущества у последнего приобретателя. Однако в этом случае нет препятствий для удовлетворения только виндикационного иска, поскольку право на истребование имущества из чужого владения не нуждается в признании недействительной сделки, по которому имущество выбыло от законного владельца, оно лишь ограниченное добросовестностью приобретателя и сохраняется за владельцем при условии, если имущество выбывает из владения собственника помимо его воли, что и должно быть доказано в суде. Применение реституции и возвращения имущества по недействительной сделке, учитывая положения ст. 216 ГК, возможно тогда, когда предметом спора является сделка с участием владельца и первого покупателя ( приобретателя ).
        В случае удовлетворения виндикационного иска суд должен решить вопрос о возмещении добросовестному приобретателю понесенных им расходов на приобретение имущества . Такие расходы должны быть взысканы со стороны, получила средства по недействительной сделке , или лица, являющегося виновным в недействительности сделки .

Правовые последствия несоблюдения требований относительно формы сделки


   
  ГК Украины предусматривает две формы сделок - устную и письменную, хотя она может быть заключена и в результате выражения воли сторонами молчанием.
     Нужно иметь в виду, что за исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательных актах, несоблюдение сторонами простой письменной формы сделки не влечет ее недействительности. По общему правилу, в случае возникновения спора такое нарушение лишает стороны права ссылаться для подтверждения совершения сделки и действительности его условий на свидетельские показания, но не препятствует сторонам предоставлять письменные и другие доказательства, предусмотренные законодательством.
    ГК содержит ряд положений, предусматривающих ничтожность сделки, заключенной с несоблюдением формы, а именно: ч. 3 ст. 719, ч. 2 ст . 981, ч. 2 ст.1055, ч. 2 ст.1059, ч. 2 ст .1107, ч. 1 ст .1118, ч. 1 ст.1257.
    При рассмотрении спора о признании сделки, подлежащей нотариальному удостоверению, недействительной (установлении ничтожности ) факта ее заключения, полного или частичного выполнения одной из сторон может подтверждаться только письменными доказательствами, если иное не предусмотрено законодательством.
    Если сделка полностью или частично выполнена одной из сторон, а другая уклоняется от его нотариального удостоверения, суд в соответствии с п. 2 ст . 220 ГК по иску стороны, исполнившей сделку (или ее правопреемника), может признать ее действительной. Это правило не применяется, если есть предусмотренные законом ограничения (запрет) на осуществление такой сделки или стороны не пришли к согласию по всем существенным его условиям. Также следует отметить, что правила ст . 220 ГК не распространяются на сделки, подлежащие нотариальному удостоверению и государственной регистрации, поскольку момент совершения таких сделок в соответствии со статьями 210, 640 ГК связывается с государственной регистрацией, поэтому они являются незаключенными и такими, которые не порождают для сторон права и обязанности.
     Соответственно, суды при рассмотрении таких споров, проверяют соблюдение сторонами требований, которые необходимы для действительности сделки (части 1 - 3 , 5 , 6 ст. 203 ГК ), а также учитывают указанные выше положения о применении ст. 220 ГК и всегда отказывают в удовлетворении заявлений о выдаче исполнительного документа на основании п. 7 ч. 6 ст. 56 Закона от 11 мая 2004 г. N 1701- IV "О третейских судах" в случае принятия третейскими судами решений о признании действительными сделок, подлежащих государственной регистрации.
    Суды проверяют, подлежала ли сделка нотариальному удостоверению, почему она не была нотариально удостоверена, действительно уклонялась ли сторона от ее удостоверение и нет ли оснований для признания сделки ничтожной (несоответствие условиям законодательства). В каждом конкретном деле судом устанавливается, совершена ли сделка совершена и какая форма предусмотрена именно для этой сделки закону, действовавшему на момент совершения.
    Предписания изложенные в ч. 2 ст. 219 ГК о возможности признания судом действительной односторонней ничтожной сделки, зачастую приводят к неодинаковому применению этой нормы на практике. Что касается проблемы признания ничтожной завещания действительным, т.е. соотношение ч. 2 ст . 219 и ст. 1257 ГК, то следует отметить, что гл. 85 ГК, регулирующей порядок наследования по завещанию и является специальной, не предусматривает возможности признания судом действительным завещания, составленного с нарушением требований относительно его формы и удостоверения. Часть 2 ст. 219 ГК, предусматривающая право суда на признание односторонней сделки, в отношении которого не соблюдены требования о нотариальном удостоверении, действительным, является общей нормой и не регулирует правоотношения, возникшие между сторонами по делу о наследстве.

    Правовые последствия совершения сделки лицом за пределами гражданской дееспособности


        Одним из распространенных примеров таких сделок является совершение сделки лицом с ограниченной дееспособностью без разрешения органа опеки и попечительства. В таком случае в соответствии со ст. 224 ГК сделка является ничтожной.

             Право оспаривать в связи с отсутствием согласия органов опеки и попечительства на их совершение и потерей несовершеннолетним права собственности на недвижимое имущество должно лицо, заключившее сделку, а также по ст. 225 ГК такое право в случае его смерти предоставлено лицам, чьи права и интересы нарушены. В случае признания стороны сделки недееспособным это право предоставлено опекуну.

        Правила ст. 225 ГК распространяются на те случаи, когда нет законных оснований для признания гражданина недееспособным, однако есть данные о том, что в момент заключения сделки он находился в таком состоянии, когда не мог понимать значение своих действий или руководить ими ( временное психическое расстройство, нервное потрясение и т.д.). Для определения наличия такого состояния на момент заключения сделки суд назначает судебно -психиатрическую экспертизу.

     Рассмотрение требований о признании сделки недействительной из этих оснований осуществляется с учетом как заключения судебно - психиатрической экспертизы , так и других доказательств, подтверждающих или опровергающих доводы истца о том, что в момент его заключения он не понимал значения своих действий и не мог руководить ими.

     При рассмотрении дел по искам о признании недействительными  сделок, в частности завещаний, на основании ст. 225 ГК суды всегда назначают посмертную судебно - психиатрическую экспертизу, на основании только - показаний свидетелей, медицинских справок о наличии определенных заболеваний суды не могут сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для удовлетворения иска. Поскольку в ч. 1 ст . 225 ГК употребляется термин " момент" совершения сделки, то в случае назначения психиатрической экспертизы следует ставить перед экспертом вопрос о конкретно определенного отрезка времени, поскольку в течение дня психическое состояние лица может меняться

   Однако в любом случае следует знать, что экспертное заключение является не бесспорным фактом, а одним из доказательств, которое должно оцениваться в совокупности с другими доказательствами по делу.

     Требования о признании сделки недействительной в связи с ограниченной дееспособностью участника сделки или заключением его несовершеннолетним (в возрасте от 15 до 18 лет) могут быть заявлены только родителями ( усыновителями ), попечителями таких несовершеннолетних или попечителями лиц, ограниченных в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами.
    С учетом всех обстоятельств такого дела суд должен будет установить, знала или должна была знать дееспособная сторона сделки о недееспособности, ограниченной или частичную дееспособность другой стороны. Если сторона знала или должна была знать об указанных обстоятельствах, то при признании сделки недействительной, кроме приведения сторон в прежнее состояние, суд должен обязать дееспособную сторону возместить второй стороне осуществленные ею расходы, утрату или повреждение ее имущества.

    В судебной практике есть случаи, когда сделка совершалась лицом, которое по решению суда было признано ограниченно дееспособным, однако сделка соответствовал ее интересам, не нарушала законных интересов других лиц и была совершена в период стойкой ремиссии психического заболевания, что подтверждено судебно - психиатрической экспертизой. Верховный Суд Украины считает, что в таком случае нет оснований для применения ст. 225 ГК для признания сделки недействительной.

         В отношении юридических лиц суды принимают во внимание, что действие ст. 227 ГК распространяется на сделки, совершенные юридическим лицом, не имеющим лицензии на соответствующий вид деятельности. Такие сделки являются оспариваемыми. Иски о признании их недействительными и о применении последствий недействительности могут быть заявлены только учредителем ( участником ) юридического лица, государственным органом, осуществляющим контроль за деятельностью такого юридического лица, а также прокурором. Условием для удовлетворения таких исков является предоставление истцом доказательств, подтверждающих, что ответчик знал или согласно законодательным актом обязан был знать о несоответствии сделки требованиям законодательства, то есть что сделка заключена без лицензии на занятие соответствующим видом деятельности.

Правовые последствия несоответствия между волей и волеизъявлением лица при совершении сделки


    В сделке внешнее волеизъявление лица должно соответствовать его внутренней воле. Она должна быть направлена ??на достижение соответствующего юридического последствия, поэтому не могут рассматриваться как сделки те фактические действия лица, не приводят непосредственно к возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей. На этих основаниях необходимо выделить сделки, совершенные под влиянием: ошибки ( ст. 229 ГК); обмана ( ст. 230); насилия ( ст. 231 ); тяжелого обстоятельства и на крайне невыгодных условиях ( ст. 233 ), а также вследствие злонамеренного договоренности ( ст. 232).

   В соответствии со статьями 229 - 233 ГК сделка, осуществленная под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств ( кабальный сделка), является оспариваемой и может быть признана судом недействительным. Заявленные требования могут быть удовлетворены, если доказаны факты обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых для стороны обстоятельств и наличие их непосредственной связи с волеизъявлением стороны совершить сделку на крайне невыгодных для нее условиях.

Совершение сделки под влиянием заблуждения


   Воля лица к совершению сделки и результат сделки не согласуются в случае ошибки, если она имеет существенное значение. Считаем, что такими являются ошибки относительно правовой природы сделки, его содержания, предмета, цены, стороны, качества объекта и т.п. Существенным может считаться ошибка, последствия которой вообще невозможно устранить или для их устранения стороне, ошиблась, необходимо осуществить значительные расходы. Чаще ложное восприятие касается правовой природы и предмета сделки, которая может возникнуть при определении тождества предмета или его качества.

   Обстоятельства, по которым ошиблась сторона сделки, должны существовать или, наоборот, отсутствовать именно на момент совершения сделки. Сторона в подтверждение своих требований о признании сделки недействительной должна доказать, что такая ошибка действительно имела место, то есть предоставить доказательства, которые бы свидетельствовали о ее ошибке относительно существенных обстоятельств сделки.

   Нельзя говорить об ошибке относительно качества предмета в случае невозможности использования вещи или возникновения трудностей в ее использовании, которое произошло после выполнения сделки и не связано с поведением контрагента. Не имеет правового значения ошибка, допущенная при расчете получения пользы от совершенной сделки. Считается, что ошибка вследствие собственной небрежности или незнания закона одной из сторон не является основанием для признания сделки недействительной


Совершение сделки под влиянием обмана

    Сделка может быть признана совершенным под влиянием обмана в случае умышленного целенаправленного введения другой стороны в заблуждение относительно фактов , влияющих на заключение сделки. Признаком обмана, в отличие от ошибки, является умысел: лицо знает о наличии или отсутствии определенных обстоятельств и о том, что другая сторона, если бы она владела этой информацией, не вступила бы в правоотношения, невыгодные для нее. Обман также имеет место, если сторона отрицает наличие обстоятельств, которые могут помешать совершению сделки, или если она замалчивает их существование.

   Сделка, осуществленная под воздействием обмана, на основании ст. 230 ГК может быть признан судом недействительным. Представляется, что именно истец как сторона, которая действовала под влиянием обмана, должен доказать наличие умысла со стороны ответчика, существенность значения обстоятельств, относительно которых она введена в заблуждение, и сам факт обмана. Если все остальное, кроме умысла, доказано, считается, что имела место ошибка.

   Следует учитывать, что обман относительно мотива, т.е. внутреннего побуждения лица к совершению сделки, не имеет существенного значения. В частности, обман относительно финансового положения контрагента как мотива сделки не может быть основанием для признания сделки недействительной.

Совершение сделки под влиянием насилия


        Для признания сделки недействительной, за совершение его под влиянием насилия или угрозы, необходимо наличие физического или психического воздействия на человека с целью побуждения к заключению сделки.

   Следует иметь в виду, что насилие понимается как причинение участнику сделки физических или душевных страданий с целью принудить заключить сделку. Оно должно выражаться в незаконных, не обязательно преступных, действиях (например , насилием может быть воздействие на волю контрагента посредством использования его зависимого положения). Насилие вызывает страх наступления невыгодных последствий. Насильственные действия могут совершаться как стороной будущего сделки, так и посторонним лицом относительно другой стороны, ее родственников или близких.

       В отличие от насилия, угроза заключается в осуществлении только психического, но не физического воздействия , и имеет место при наличии как неправомерных , так и правомерных действий (например , угроза обратиться в суд с заявлением по делам частного обвинения , лишить наследства или наложить арест на имущество ) . Она может быть основанием для признания сделки недействительной , когда в силу обстоятельств , которые имели место на момент его совершения , были основания считать , что отказ участника сделки от его совершения могла нанести ущерб его законным интересам.

Совершение сделки вследствие злонамеренной договоренности


  Ст. 232 ГК предусмотрено , что сделка , совершенная вследствие злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной , признается судом недействительным . Представитель должен действовать в интересах лица, которое он представляет. Поэтому если он вступил в злонамеренную договоренность с другой стороной и действовал при этом в собственных интересах , пренебрегая интересами личности, которую он представлял, и это доказано в суде, сделки должны признаваться судом недействительными. Чаще всего в судебной практике такие случаи возникают при заключении договоров купли-продажи и подряда.

    Представитель, совершая сделку, не выражает собственную волю. Его задача состоит в том, чтобы реализовать волю лица, которое он представляет. Словосочетание " злонамеренная договоренность", используемый в комментируемой статье, судьи трактуют как умышленные действия представителя, то есть он осознает, что совершает сделку вопреки интересам доверителя и желает (или сознательно допускает) их наступления. Иными словами, необходимо наличие умышленной заговора представителя одной стороны с другой стороной и возникновения вследствие этого неблагоприятных последствий для доверителя. При этом не имеет значения, получил ли участник такого сговора какую-либо выгоду от осуществления сделки, или он был заключен с целью нанести ущерб доверителю.

        Анализ судебной практики по делам указанной категории свидетельствует о том, что в некоторых случаях суды не в достаточной степени понимают, что для удовлетворения исковых требований по ст. 232 ГК необходимо на основании определенных доказательств установить, что представитель по сделке вступил в злонамеренную договоренность со второй стороной и действует при этом в собственных интересах или в интересах других лиц, а не в интересах лица, которое представляет.

       Признание такой сделки недействительной имеет различные правовые последствия, которые зависят от того, что было основанием для представительства - доверенность, договор, акт юридического лица или другое. Если такое представительство осуществлялось по сделке, то в этом случае наступают последствия по возмещению убытков и морального вреда, причиненных доверителю. Поэтому для применения последствий по такому недействительной сделке суд должен устанавливать не только факт злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной но и наличие убытков и причинную связь между злонамеренной договоренности и нанесенными убытками.

Совершение сделки под влиянием тяжелого обстоятельства и на крайне невыгодных условиях

        Такие сделки имеют дефекты воли и осуществляются при таких обстоятельствах , когда лицо вынуждено совершить сделку на невыгодных для себя условиях. Эта сделка может быть признана судом недействительной независимо от того , кто был его инициатором.

       Согласно ст . 233 ГК для признания сделки недействительной необходимо установить наличие двух обстоятельств : тяжелых обстоятельств и крайне невыгодных условий совершения сделки.

       При рассмотрении указанной категории дел нужно учитывать такие факторы , как имущественный и психическое состояние лиц и их близких накануне и в момент совершения сделки; соразмерность предоставленных услуг со стоимостью переданного по сделке имущества , наличие другого жилья или другого места проживания в случае отчуждения жилья , а также учитывать их влияние на формирование волеизъявления сторон.

         Тяжелые обстоятельства судьи понимают как любое неблагоприятное материальное , социальное или иное положение , а как его крайние формы. Например , тяжелая болезнь лица или его близких , смерть кормильца , крайняя нужда его семьи , угроза потерять заложенное жилье или банкротства , чрезвычайно низкая вознаграждение за выполненную работу или оказанную услугу , по сравнению со стоимостью отчуждаемой вещи , и другие обстоятельства , для устранения или ум ' смягчения которых необходимо срочно заключить эту сделку . Тяжелая обстоятельство является оценочной категорией и должно определяться судом с учетом всех обстоятельств дела. Потерпевший, оспаривает сделку , должен доказать , что при отсутствии тяжелых обстоятельств вообще или на указанных условиях не заключил бы сделку. Признание сделки недействительной не может связываться с тем, осознавала сторона пользу , которую получит от него.

         Распространены иски о признании недействительными договоров дарения , заключенных под влиянием тяжелого обстоятельства и на крайне невыгодных условиях. Как правило , с такими исками обращаются лица пожилого возраста, заключали эти договора с целью получения поддержки от одаренных . Поэтому при рассмотрении дел этой категории и для признания недействительными договоров дарения по этим основаниям судам следует учитывать следующие обстоятельства .

        Сделки, совершаемые лицом под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях, характеризуются тем, что лицо их совершает добровольно, осознает свои действия, но вынуждена это сделать через тяжелые обстоятельства. То есть в таких случаях нет обмана или ошибки. При этом невыгодной условием может быть низкая плата за реализацию ценного имущества, а тяжелым обстоятельством - покупка лекарств, выплата долгов, расходы на лечение (как самого лица, которая совершает сделку, так и его близких) . Но договора дарения относятся к бесплатным сделкам, по их условиям одаренные не имеют перед дарителями каких-либо обязательств материального характера. Поэтому в таких случаях при отсутствии доказательств об обмане другой стороны или фактических условий другой сделки ( договора пожизненного содержания ) может иметь место ошибка, то есть неправильное восприятие лицом фактических обстоятельств сделки, что повлияло на ее волеизъявление (подарив дом, лицо имело уверенность, что за это ей будет оказываться материальная помощь, а без такой уверенности или надежды сделка не была бы заключена).

Правовые последствия совершения фиктивной сделки


   Согласно ст. 234 ГК фиктивной является сделка, совершенная без намерения создания правовых последствий, обусловлены этой сделкой.

   Фиктивная сделка не соответствует общим основаниям действительности сделок, указанным в ч. 5 ст. 203 ГК, поскольку не направлена ??на реальное наступление правовых последствий, обусловленных им. В фиктивных сделках внутренняя воля сторон не соответствует внешнему ее проявлению, то есть стороны, заключая ее, знают заранее, что она не будет выполнена. Такая сделка всегда заключается умышленно. При рассмотрении дел суды учитывают, что признак фиктивности должен быть присущ действиям обеих сторон сделки. Если одна сторона действовала лишь для вида, а другая - пыталась достичь правового результата, то такая сделка не признается фиктивной.

       Конечно, как правило,  в большинстве случаев в суд обращается одна из сторон сделки. Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает ограничений на обращение в суд с исками о признании сделок фиктивными и  другим заинтересованным лицам. 

         Необходимо учитывать, что само по себе невыполнение сторонами сделки не означает, что заключена фиктивная сделка. Истец, требующий признания сделки недействительной, должен доказать, что участники сделки не имели намерения создать правовые последствия на момент совершения сделки, то есть бремя доказывания фиктивности сделки возлагается на истца .

    Фиктивность договора не стоит связывать с его невыполнением, поскольку по материальным законом признании недействительным фиктивного договора связано с намерением сторон создать правовые последствия сделки.
         Необходимо оценивать доказательства и учитывать то, обсуждали ли стороны существенные условия, осуществлялось ли нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделки и т.п.

Правовые последствия совершения притворной сделки


        Притворной является сделка, совершаемая с целью сокрытия другой сделки, которую стороны в действительности совершили. Поэтому при заключении притворной сделки к отношениям участников применяются правила сделки, которую стороны имели в виду (которую стороны скрыли). Истец, который требует признания сделки недействительной как заключенной с целью скрыть другую сделку, должен доказать, что сделка заключена с такой целью.

           Воля сторон в притворном сделке направлена ??на установление других гражданско - правовых отношений, чем те, которые предусмотрены сделкой (например, договор купли-продажи квартиры, что на самом деле является договором залога в обеспечение возврата займа или заключен с целью избежать обращения взыскания на заложенное имущество в судебном порядке) . При этом истец должен указать, какая сделка скрывается с помощью заключенной сделки.

   Общим признаком фиктивной и притворной сделок является то, что расхождение между волей и ее внешним проявлением становится следствием умышленных действий ее участников, которые имеют целью получение определенной пользы всеми или хотя одним из них. Разница заключается в том, что при притворной сделке наступают иные права и обязанности, чем те, которые предусмотрены сделкой. По мнимой сделкой обе стороны сознательно, с определенной цель , документально оформляют сделок, но на самом деле между ними устанавливаются другие правоотношения.

   Например, очень часто за притворным договором дарения скрывается договор купли-продажи. Делается это, как правило, для предотвращения в осуществлении другим совладельцем права преимущественной покупки, а также для сокрытия суммы полученной по договору.

    Закон не предусматривает недействительность мнимой сделки, а лишь предлагает применять к отношениям сторон нормы, регулирующие ту сделку, которую стороны действительно имели в виду.